Можно ли вступить в наследство частично не на все

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Можно ли вступить в наследство частично не на все». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

  • Право на принятие наследственной собственности
  • Частичное принятие наследства по разным основаниям
  • Отказ от наследства: порядок и последствия

Право наследования возникает у родственников умершего или наследников по завещанию независимо от их желания. У них есть право выбора: принять наследство либо отказаться от него. При этом частичное наследование не допускается законом. Например, нельзя принять имущество и отказаться от долгов наследодателя. Исключением является случай, когда наследник имеет право получить собственность умершего лица по нескольким основаниям.

Один из главных принципов наследования — универсальное правопреемство. Это значит, что принимая наследство, человек замещает наследодателя во всех правоотношениях, которые тот осуществлял при жизни. Согласие распространяется даже на то наследственное имущество, о котором наследник ничего не знал. Это правило действует и в отношении обязательств умершего: например, уплаты по кредиту или долгам.

Закон допускает принятие имущества, причитающегося по одному из оснований, с одновременным полным (не частичным!) отказом наследовать по другому. Такая ситуация возникает, когда умерший оставил завещание, в котором указано не все имущество, а его конкретная часть. Не упомянутая в завещательном документе собственность переходит к наследникам по закону.

Пример. В завещании умершего И.В. указано, что он завещает принадлежащую ему квартиру дочери. Кроме этого, в наследственную массу входят земельный участок, загородный дом, гараж и автомобиль. У наследодателя имеется еще и сын. Дети наследуют по закону по ½ доле всей собственности, кроме квартиры, которая досталась только дочери. Она вправе принять ее и отказаться от всего другого или принять наследство по всем основаниям.

Другие основания наследования:

  • по праву обязательной доли — на нее могут претендовать нетрудоспособные члены семьи умершего (родители, супруга, дети);
  • по наследственной трансмиссии — когда наследуют правопреемники наследников, умерших до оформления наследственных документов;
  • по наследственному договору — это новация появилась в законодательстве в 2019 году.

Наследник, обратившийся к нотариусу, указывает в заявление основание, по которому он согласен получить наследство. Если такая оговорка отсутствует, считается, что он готов наследовать по всем имеющимся основаниям. Принять только ту часть собственности, которая устраивает, невозможно. Фактически понятие: частичное наследование можно применить только к этому случаю.

Отказ от наследства совершается в те же сроки, что и принятие. При этом не возбраняется сначала принять собственность (плюс имущественные права и обязанности), а потом отказаться от них. Важно уложиться в 6-месячный срок. Такая ситуация возможна, если наследники обнаружили, что имущество наследодателя не покрывает его долги или в силу других причин.

Переход имущественных прав наследодателя осуществляется:

  1. По закону. Законные наследники принимают имущество по очереди. Приоритетные правопреемники – родители, дети, супруги. Выявленное имущество делится в равных долях между ними. Никто из наследников не имеет преимуществ в отношении личной собственности наследодателя.

Можно ли частично вступить в наследство

Для начала нужно понять, что именно вы хотите и можете оставить в наследство. Это может быть любая недвижимость (квартира-студия на Якиманке, гараж в Урюпинске, склад под Владивостоком и так далее), движимое имущество (машина, яхта, велосипед, карета, винтажная мебель, столешница из малахита…), ценные бумаги, документы, драгоценные металлы или деньги.

Можно завещать даже то имущество, которого пока нет. Например, дом, который планируется построить на участке, гонорар за книгу или квартиру, которую вы купили в доме на стадии фундамента.

Кстати, ваши долги тоже достанутся наследникам.

Вот какие способы передачи имущества существуют:

Минимальный взнос: от 1500 ₽ в месяц

Если цель — оставить наследникам большую сумму денег и максимально упростить им жизнь, можно заключить договор накопительного страхования жизни (НСЖ).

Его можно купить как в рублях, так и в долларах или евро на три, пять или более лет. После покупки полиса накопительного страхования можно получить налоговый вычет, до 15 600 ₽ в год.

Если с вами что-то случится, ваши наследники получат по страховке деньги максимум через 15 дней. Деньги с депозита или из сейфовой ячейки — через полгода, когда смогут вступить в права наследования.

Для получения выплаты вашем наследникам понадобится свидетельство о смерти, паспорт и заявление получателя. К тому же сейчас многие страховые компании принимают документы через личный кабинет, что сильно упрощает ситуацию.

Какие здесь существуют риски:

Того, кто получит ваши деньги, если случится непредвиденное событие, вы выбираете сами. И оспорить это будет крайне сложно.

Одно из основных условий договора со страховщиком — это регулярность внесения взносов (например, раз в месяц, минимальная сумма может начинаться уже от 1500 ₽). С одной стороны, это можно рассматривать как плюс: человек развивает финансовую дисциплину, учится планировать бюджет. С другой стороны, система имеет существенный минус. Так, если не внести сумму в установленный срок, компания имеет право расторгнуть договор. В таком случае страхователь получает примерно от 0 до 30% взносов (если расторжение произошло в начале срока действия) или 90% (если ближе к окончанию). Чаще при невозможности платить клиент предпочитает просто перевести полис в статус оплаченного — деньги лежат до конца срока, но страховая сумма уменьшается.

Сколько стоит оформление: от 2000 ₽ плюс услуги нотариуса

Смысл договора ренты в том, что вы обязуетесь передать недвижимость в собственность наследнику прямо сейчас, а он в ответ либо регулярно платит определённую сумму, либо ухаживает за вами, ходит в магазин за покупками или платит за лечение. Если квартиру передают бесплатно, рента не может быть меньше прожиточного минимума, который установлен в регионе.

Если цель — передать имущество по наследству, нужно оформлять пожизненную ренту (в случае оформления бессрочной вашему наследнику придётся платить ренту другим вашим наследникам по закону).

Договор надо заключать у нотариуса (и оплачивать его услуги), а право на переход собственности регистрировать в Росреестре (это 2000 ₽).

Какие здесь существуют риски:

Как и любой договор, его можно обжаловать или признать недействительным через суд.

Если нет завещания, то наследование производится по так называемым очередям. Основной принцип заключается в том, что более близкие родственники умершего получают имущество первыми:

  • к первой очереди относятся дети, супруги и родители;
  • ко второй очереди относятся братья и сестры умершего, а также его дедушка и бабушка;
  • к третьей очереди относятся дяди и тети;

При способе наследования по закону, как правило, наследство делится в равных долях между всеми претендентами.

Если наследник пропустил срок, установленный законом для принятия наследства, то он лишается права на него. В таком случае у гражданина есть две возможности получить свою долю:

  • все претенденты подают в нотариальную контору заявление о том, что они согласны на включение пропустившего срок гражданина в общее число наследников;
  • если между претендентами нет согласия по данному вопросу, в таком случае наследник обращается в суд. Если причины пропуска срока для вступления в права уважительные, есть вероятность положительного решения судьи.

Наследственное право относится к довольно сложной сфере отношений. Для того, чтобы разобраться в некоторых вопросах, необходимы не только знания законодательства, но и актуальной судебной практики.

В ряде случаев, особенно при пропуске срока на вступление в наследство, мы рекомендуем обратиться к нашим юристам, которые, имея глубокие познания в данном вопросе, смогут защитить ваши права.

В соответствии с п.1 ст. 1149 ГК РФ, обязательная доля положена:

  • несовершеннолетним и нетрудоспособным детям умершего, в том числе усыновленным;
  • нетрудоспособным супругам и родителям;
  • иждивенцам.

Последних делят на две категории:

  1. Законные наследники с признанной нетрудоспособностью на день смерти завещателя. Они должны находиться на его иждивении не менее года; совместное проживание не обязательно.
  2. Иждивенцы, не входящие в законный список наследников, но зависящие от наследодателя не менее года; совместное проживание обязательно.

Отдельно разберем термин «нетрудоспособные». К этой категории относятся и несовершеннолетние, и пенсионеры, в том числе если у них есть государственные выплаты по инвалидности или по старости. Исключение — родственники и иждивенцы, которые ушли на пенсию раньше по льготным условиям. Несовершеннолетние дети до 18 лет — обязательные наследники, несмотря на то что они уже могут работать.

Для вступления в наследство заявителю необходимо представить нотариусу следующие документы:

  • заявление о вступлении в наследство;
  • свидетельство о смерти;
  • документ, подтверждающий личность;
  • документы, доказывающие право человека на наследство; к ним в зависимости от обстоятельств могут относиться: завещание, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака и иные документы, подтверждающие родственные отношения.

Такой пакет бумаг представляет любой, кто претендует на наследство. Дети не исключение.

7 способов передать наследство

Ни методические рекомендации нотариальной палаты, ни Закон о нотариате не возлагают на нотариуса обязанность по розыску наследников. Статья 61 Основ законодательства РФ о нотариате устанавливает, что нотариус обязан лишь известить наследников, о которых ему известно. Поэтому обычно работники нотариальных контор спрашивают у заявителей о других наследниках, и на этом их мероприятия по определению круга лиц, призываемых к наследству, ограничиваются.

Извещение тоже осуществляется формально. В кино можно увидеть, как нотариусы лично приезжают к наследникам и сообщают им о свалившемся на них богатстве. Реальность другая. Если нотариус знает место жительства или работы наследника, он отправит письмо. Оно потерялось или не дошло? Это проблемы наследника. А если сведений об адресе нет, нотариус разместит на сайте Федеральной нотариальной палаты информацию о вызове наследника. Человек никогда не слышал о таком сайте и тем более не заходит на него? Ему просто не повезло. Никаких дополнительных мер по розыску нотариус принимать не будет.

Обратите внимание, что сроки принятия наследства указаны в ст. 1154 ГК РФ. Общий срок – 6 месяцев со дня открытия наследства, т.е. со дня смерти наследодателя. В этой же статье предусмотрены и специальные сроки принятия наследства. А теперь представим такую ситуацию: наследник не подал заявление вовремя, только потому что не знал о смерти родственника. Восстановят ли сроки подачи заявления? Нет, если не будет иных причин пропуска сроков, например болезнь, малолетний возраст и т.д. (определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 29 октября 2020 г. № 88-24674/2020).

Иногда по завещанию наследуется только часть имущества. Тогда наследнику по завещанию передается оставленное ему имущество, а остальное делится между всеми наследниками по закону. Например, у покойного были квартира, дача и автомобиль. Наследниками по закону являются жена, сын и родители. Наследодатель в завещании указал, что после его смерти квартира должна достаться ребенку, а про остальное имущество не упомянул. В этом случае наследство будет делиться так: квартира отойдет сыну, дача и автомобиль будут поделены между всеми наследниками поровну.

Если делить нечего, наследники по закону не получают ничего. Используем тот же пример, только на этот раз предположим, что дача и автомобиль были проданы при жизни наследодателя. Сын получит квартиру, а остальные наследники ничего не получат.

Если есть наследники обязательной доли, их часть будет передана из незавещанного имущества. Если этого не хватит, «отщипнут» от того, что перешло по завещанию (ст. 1149 ГК РФ). Например, родители покойного – пенсионеры. Это дает им право претендовать на обязательную долю наследства (половину от того, что они получили бы по закону). Поэтому если кроме квартиры ничего нет, она будет делиться между сыном и его бабушкой с дедушкой.

Хотя Гражданский кодекс устанавливает, что несовершеннолетние обладают частичной дееспособностью, он не ограничивает их права на владение имуществом. Если ребенок вступает в наследство, независимо от его возраста имущество будет зарегистрировано на его имя. Часто взрослые не до конца понимают, что это значит, и считают имущество ребенка своим. Это не так. Родители и опекуны могут распоряжаться наследством только в ограниченном объеме.

Допустим, малолетний получил квартиру и автомобиль. Продать их можно, только если взамен будет приобретено другое имущество, которое по своим характеристикам не уступает проданному. И на такие сделки потребуется согласие органов опеки, которые будут оценивать, соответствует ли договор интересам ребенка. Например, можно продать автомобиль и купить новую машину, которая также будет зарегистрирована на ребенка. А вот продать авто и потратить деньги на ремонт в своей квартире уже не выйдет. Причем до совершеннолетия ребенка родителям придется без какого-либо возмещения содержать наследственное имущество, например проходить техосмотр, оплачивать жилищно-коммунальные услуги и т.д. (п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2017 г. № 22). Так, если мать 10 лет платила за квартиру сына, она тем самым не приобретет права на нее.

Неудивительно, что у родителей может возникнуть идея отказаться от наследства, пока ребенок сам не может выражать свою волю.

Действующее законодательство не предоставляет детям значимых преференций при оформлении наследственных прав. А значит, нотариус может отказать несовершеннолетнему во вступлении в наследство по тем же причинам, что и взрослому. Обычно такое случается, если пропущены сроки принятия наследства (они установлены в ст. 1154 ГК РФ), не представлены нужные документы или они некорректно оформлены. По запросу заявителя отказ оформляется в письменном виде, где указываются причины такого решения. Если гражданин не согласен с выводами нотариуса, он вправе обратиться в суд.

Чаще в наследство вступают по закону на основании родственных связей с умершим. Вместе с тем ст. 47 Семейного кодекса устанавливает, что права детей основываются на их происхождении, удостоверенном в установленном законом порядке. Иными словами, если мать и отец ребенка не вписаны в свидетельство о рождении, с точки зрения закона родителями они не являются, а значит, никаких прав и обязанностей у них перед ребенком не возникает, в том числе и наследственных.

Более того, будет крайне затруднительно подать нотариусу заявление, ведь вместе с ним нужно предоставить свидетельство о смерти. Предположим, мать ребенка погибла. Если она и отец ребенка состояли в браке, получить этот документ может супруг. Если же они были сожителями, государственные органы свидетельство о смерти женщины не выдадут, поскольку будет считаться, что мужчина и ребенок никакого отношения к покойной не имеют (Приказ Минюста России от 28 декабря 2018 г. № 307).

Таким образом, если в свидетельстве о рождении ребенка в графе мать стоит прочерк, к наследству малолетний призван не будет, пока не будет установлено материнство. Обычно происхождение ребенка от конкретной женщины не вызывает вопросов, поскольку подтверждается медицинской документацией. Ее и используют при регистрации рождения детей. Но если ребенок родился вне медучреждения, таких документов может не оказаться. Кроме того, иногда женщина рожает без документов, а потом оставляет ребенка в роддоме. Тогда факт рождения будет зарегистрирован, а вот ее материнство – нет. Верховный Суд РФ указал, что в таком случае материнство устанавливается так же, как и отцовство, – в судебном порядке.

Законодательство предусматривает две процедуры: установление факта материнства и подача иска об установлении материнства.

В первом случае подается заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение. Это возможно, если соблюдены два условия:

  • между сторонами нет спора о происхождении ребенка, т.е. все согласны, что его родила именно эта женщина;
  • рождение ребенка не зарегистрировано в ЗАГСе.

Если хотя бы одно из этих условий не соблюдено, необходимо будет подать исковое заявление.

В обоих случаях заявителю придется доказывать свою позицию. Для этого могут потребоваться медицинские документы и свидетели, которые присутствовали при рождении ребенка (при наличии). По делам такого рода может быть назначена генетическая экспертиза. В случае смерти матери ДНК ребенка сравнивается с ДНК ее родственников. При необходимости может быть проведена эксгумация.

После судебного разбирательства орган ЗАГС внесет изменения в свидетельство о рождении ребенка, а затем второй родитель как законный представитель сможет получить свидетельство о смерти матери ребенка. Этот документ потребуется при вступлении в наследство не только по закону, но и по завещанию, ведь иначе невозможно будет доказать, что можно открыть наследственное дело.

Обязательная доля в наследстве: кто получит имущество без завещания

Проблема

Если в квартире покойного живут несовершеннолетние или люди, которых он полностью обеспечивал финансово, их будет сложно выселить. Иждивенцы могут обратиться в суд и потребовать, чтобы им предоставили право жить в квартире и дальше. А в борьбу за права несовершеннолетних детей включатся органы опеки.

Проблемы возникнут, даже если жильцы не зарегистрированы и не приходятся родственниками наследодателю.

Что делать

Для начала стоит попробовать договориться: дать время на поиск нового жилья, компенсировать переезд. Не получилось — идти в суд и добиваться принудительного выселения.

Предположим, наследник знает: сумма долгов покойного была больше стоимости квартиры, на нее претендует еще несколько человек или там кто-то живет. Получается, выгоды от такого наследства никакой — одни проблемы.

Чтобы избежать бумажной волокиты и расходов, наследник отказывается от своей доли. Это можно сделать в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя, даже если право наследования уже оформили.

Альтернативный вариант — не вступать в наследство. Для этого достаточно не подавать заявление нотариусу. Кроме того, не стоит жить в квартире, оплачивать счета за коммунальные услуги или ремонтировать жилье — иначе произойдет фактическое вступление в наследство.


В данном случае имущество является выморочным, поскольку единственный наследник своим поведением выражает отказ от наследования доли. Это означает, что часть дома перейдет в собственность муниципального образования (сельского поселения), в пределах которого находится дом, в соответствии со статьей 1151 Гражданского кодекса РФ. Однако, исходя из статьи 250 названного закона, долевой собственник владеет преимущественным правом покупки доли в праве общей собственности. То есть если перед муниципалитетом встанет вопрос, кому продать долю — собственнику другой доли или третьему лицу, то он должен принять решение в пользу первого. В случае нарушения преимущественного права администрацию возможно обязать соблюдать его в судебном порядке (путем подачи соответствующего заявления).

Для того чтобы приобрести часть дома, нужно обратиться в администрацию сельского поселения, поскольку порядок отчуждения муниципального имущества устанавливается там. При этом приобрести долю будет возможно только за плату, размер которой определяется также местным самоуправлением. Основанием перехода права собственности на часть дома будет являться договор, заключенный с администрацией.

«Ничьего» имущества у нас в стране нет.

Если был произведен раздел дома, то есть соседи живут на разных земельных участках, дом является многоквартирным (то есть на две «квартиры»), то любыми способами нужно уговорить наследницу оформить вступление в наследство. В противном случае квартира умершей становится выморочным имуществом и переходит в собственность муниципального образования, на территории которого расположено имущество. Есть еще вариант, что муниципальное образование оформит в собственность квартиру умершей как бесхозяйное имущество. При этом освободившаяся площадь должна быть предоставлена кому-то нуждающемуся в улучшении жилищных условий или включена в маневренный фонд.

Если весь дом — коммунальная квартира, то есть дом одноквартирный, доля умершей перешла к администрации, то соседи могут просить местную администрацию об улучшении жилищных условий —предоставлении им освободившегося жилого помещения.

Поскольку совладелец жилого дома не является наследником, то нет никаких законных оснований получить в собственность вторую половину дома, собственница которой умерла. Закон не предполагает такой возможности. Вероятно, через 15 лет фактического владения и пользования домом можно обратиться с иском о признании права собственности в порядке приобретательной давности в соответствии со статьей 234 Гражданского кодекса РФ, но даже сейчас практика применения этой статьи очень неоднозначна.

В качестве еще одного допустимого варианта получения в собственность второй половины дома можно предположить переход ненаследованной половины дома как выморочного имущества в собственность муниципалитета и последующий выкуп этой доли у муниципалитета. Но опять же закон не предполагает обязанности муниципалитета оформить выморочное имущество. Никаких сроков оформления выморочного имущества также нет.

Согласно ст. 1152 ГК (Гражданского кодекса) РФ, принятие наследства осуществляется только полностью, со всеми составляющими независимо от местоположения. Статья 1158 ГК РФ утверждает, что у наследника нет права отказаться от наследуемого имущества с оговорками. Одновременно эти же нормы приводят единственный вариант частичного принятия наследства.

Частичный отказ можно оформить, даже если уже состоялось фактическое принятие имущества наследником. Однако если он подал заявление нотариусу на принятие и выдачу Свидетельства о праве собственности относительно части наследства, от которой есть желание избавиться, пойти на попятную и отказаться уже не получится.

Несовершеннолетний либо недееспособный наследник не вправе распоряжаться имуществом самостоятельно, за него это делают опекуны. С целью защиты прав ребенка или инвалида они могут согласиться на отказ от части наследства, если на то есть основания, а предполагаемая доля бесперспективна и содержит больше долгов, чем выгоды.

Нормы российского права предусматривают несколько вариантов, когда возможно возникновение права отказаться от части имущества, предполагаемого к наследованию. Чаще всего такое происходит, когда наследодатель некоторую долю собственности завещает, а другая достается его родственникам в процессе наследования по закону.

По договоренности и при согласии всех сторон наследники могут заключить соглашение, в котором оговорят, кто от каких частей отказывается и на что претендует.

Отказаться от части материальных объектов можно с указанием будущего получателя отказного имущества или без него (п. 1 ст. 1157 ГК РФ). В последнем случае при наличии нескольких других наследников отвергнутое имущество должно быть поделено между всеми ими поровну. Фактически такая возможность случается редко, но к ней все стремятся.

Отказываться от части наследства по завещанию разрешается только в пользу наследников, включенных в волеизъявительный документ. При наследовании по закону доля, от которой отказался наследник, разделится между законными преемниками. Перекрестный отказ в пользу других групп не разрешен.

Узаконить имущественные права на наследство закон предлагает в течение шести месяцев после известия об открытии наследства (ст. 1154, п. 2 ст. 1157 ГК РФ). До исхода этого срока нужно обратиться к нотариусу, ведущему дело по месту открытия наследства (п. 1 ст. 1159 ГК РФ), и заявить о своих претензиях на нужную часть имущества, одновременно написав заявление об отказе на другую.

Порядок осуществления отказа. Заявление можно подавать нотариусу, ведущему определенный регион (или к любому там, где подключена база «Наследство без границ»). Делается это собственноручно, или пересылкой документа по почте (нужно визирование подписи местным нотариусом), или отказ осуществляется представителем на основании доверенности.

Частичный отказ считается выполненным после принятия документа нотариальным служащим.

Необходимые документы, помимо заявления, подаются нескольких видов: доказательство открытия наследства (чаще всего справка о смерти наследодателя); справки, подтверждающие истинность места открытия (выписка из ЖЭКа последней прописке умершего в этом районе); удостоверение личности наследника, желающего отказаться от части имущества; документы для подтверждения прав преемника (метрики, свидетельства о браке и т.д.). Их наличие обязан проверить нотариус.

Стать новым владельцем оставленной усопшим собственности можно двумя способами: при наличии завещания или в силу закона. Независимо от основания наследования получить что-либо от наследодателя можно при выражении согласия наследника. Иными словами, ему нужно вступить в наследство. Сделать это можно путем подачи соответствующего заявления нотариусу или фактическими действиями.

Принятие имущества умершего является не обязанностью, а правом наследников. Поэтому законом позволяется отказываться от наследства.

Правила такого отказа прописаны в статье 1158 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ). Перед совершением этого действия стоит хорошо подумать, потому что забрать отказ обратно уже не получится. Он является окончательным, безусловным и полным.

Безусловный отказ подразумевает отсутствие каких-либо условий, оговорок при его совершении. Нельзя, например, сказать, что я откажусь от наследства при условии выплаты мне другими наследниками определенной денежной суммы.

Полный отказ означает, что запрещается принимать только часть наследственного имущества. По общему правилу, частичный отказ от наследства не допускается.

Однако законом устанавливаются и некоторые исключения из указанного правила. Частичный отказ возможен, если наследники призываются к получению наследства по нескольким основаниям.
К примеру, если один человек наследует и по закону и по оставленному умершим завещанию.

Несмотря на то, что получение имущества умершего является правом, есть случаи, когда отказаться от него нельзя. К их числу относятся:

  • если все наследуемое имущество умершего завещано указанным им наследникам;
  • если речь идет об обязательной доле в имуществе;
  • если одному наследнику подназначен другой.

Возможен ли отказ от части наследства?

Законом предусматривается безотзывность отказа от оставленного наследодателем имущества. Если наследник выразил свое нежелание получать его, оно оформлено надлежащим образом, то обратной дороги нет. Нельзя отменить ранее написанный отказ от наследства. При совершении отказа в дальнейшем наследник не может претендовать на эту собственность.

Главное, чтобы отказ был совершен вменяемым дееспособным лицом с соблюдением всех правил.

При недееспособности лица, написавшего отказ, воздействии на него посредством угроз или насилия, имеется возможность оспаривания такого отказа. Изменение мнения наследника по поводу принятия собственности, принадлежащей ранее умершему, основанием для отмены данного им отказа служить не может.

Вопрос о принятии собственности наследодателя или отказе от него может возникать только после его смерти. При этом факт кончины наследодателя должен быть официально подтвержден. Если человек пропал, то оснований для наследования не возникает.

По закону исчезнувший человек может признаваться судом безвестно отсутствующим. Это возможно, когда сведений о нем нет уже год. Материальные ценности принадлежащие такому лицу при необходимости передаются на сохранность, доверительное управление иным гражданам.

Если пропавший человек так и не объявится, то через пять лет можно признать его умершим. Вступившее в силу решение суда является основанием для оформления свидетельства о его смерти. Последствия признания умершим наследодателя будут такими же, как и после его обычной смерти. Установленная судом дата кончины считается датой открытия наследства. Далее процедура его принятия или отказа от него осуществляется в обычном порядке.

Отказ от части наследства в пользу других лиц возможен следующим образом:

  1. При наследовании по одному основанию. Гражданин может дать согласие другому наследнику на получение имущества, на которое тот претендует. В результате он получит компенсацию за это имущество или другой объект собственности. Но принять имущество, а долг передать другому наследнику нельзя.
  2. При наследовании по двум основаниям. Наследник может отказаться от вступления в наследство по любому из оснований. Исключение составляет ситуация при наследовании по завещанию, когда покойный предусмотрел поднаследника. В этом случае отказ в пользу другого гражданина невозможен. Если наследник отказывается, то права переходят к поднаследнику.

На отказ или соглашение распространяются нормы гражданского права.

Поэтому документ будет считается недействительным, если он был оформлен:

  • под воздействием угроз;
  • недееспособным человеком;
  • ограничено дееспособным человеком, без согласия попечителя.

Наследник может оспорить отказ в течение 1 года с момента, когда он узнал о нарушении его прав.

Однако, как показывает практика, оспорить принятое решение непросто. Наследники нередко обращаются в суд с просьбой о признании отказа от наследства недействительным. Но суды крайне редко удовлетворяют такое требование, так как документ заверяется у нотариуса.

Гражданский кодекс РФ определяет вероятность частичного наследования или отказа от него следующими положениями:

  1. Ст. 1110 — наследование представляет собой переход имущества от покойного к его преемникам в едином и неизменном виде.
  2. Ст. 1152 (п. 2) — принятие части наследства влечет за собой автоматическое приобретения остальной причитающейся ему собственности, где бы она ни находилась и в чем бы ни выражалась; вступление в имущественные права покойного с оговорками или под условием — неправомерно.
  3. Ст. 1158 (п. 2 и 3) — отречение от правопреемства несет абсолютный характер и не может дополняться какими-либо требованиями или условиями со стороны отказавшегося; отказ от отдельной составляющей наследства недопустим.

Из приведенного выше можно сделать вывод о невозможности или неправомерности как наследования, так и отречения в выборочном порядке. То, что положено по закону или по завещанию, переходит в собственность наследополучателя в строго установленном виде и в сопровождении пропорционального объема обязанностей.

Частично вступить в наследство и так же отказаться от него можно, но только в случае, когда эта часть — все, что унаследовал конкретный преемник. Вся собственность покойного при наличии нескольких наследополучателей делится между ними в определенных долях самим наследодателем или законом. То есть, по сути, происходит приобретение или отречение от части наследства. Но по факту принцип единства наследства не нарушается, поскольку его часть в этом случае представляет собой весь объем имущественных прав, положенных наследополучателю.

Также законом предусмотрена возможность принять или совершить отказ от наследственного имущества, причитающегося одному наследнику по разным основаниям — по завещанию, закону, в порядке трансмиссии и т. п. При этом преемник может выбрать для себя одно или несколько оснований, или же отказаться от всех (принять все).

Пример. Ныне покойная завещала своей внучке машину, внуку — загородный участок, а дочери — квартиру. Вскоре после смерти владелицы погибла ее дочь. Она не успела принять унаследованную квартиру и права на ее получение перешли к двум детям поровну, в порядке наследственной трансмиссии. В результате этого внучка наследодателя стала правообладателем машины и 1/2 квартиры, а внук — загородного участка и половины квартиры. Брат с сестрой решили договориться о более рациональном распределении имущества. Сестра отказывается от части наследства в виде машины, то есть от преемства по завещанию, а брат — от 1/2 квартиры, унаследованной в порядке трансмиссии. В итоге внук стал полноправным владельцем участка и машины, а внучка — квартиры.

Когда долги умершего супруга придётся погашать, даже не вступая в наследство?

В соответствии со ст.1158 ГК РФ, наследник не может отказываться от части имущества, сохраняя при этом за собою право на получение остальной доли. Наследство не подлежит разделу до момента получения. Дальше уже новый собственник имеет право делать все что угодно, в том числе и разделять имущество на несколько новых владельцев, но отказом это считаться не будет. В то же время, если наследник получает право на собственность из разных источников, то он может отказаться от некоторых из них.

Пример: Анна Петровна, внучка усопшего Ивана Ивановича и дочка погибшего Василия Ивановича, в один момент времени становится наследницей по закону (от Ивана Ивановича) и по завещанию (от Василия Васильевича). Она имеет право отказаться от одного, второго или от обоих вариантов наследства. То есть передать свои права на имущества или по завещанию, или по закону или и там, и там. Но она не может получить квартиру от отца и машину от деда, отказавшись от дачи первого и земельного участка второго.

[/gray-block-second]

Отказ является сделкой и может быть оспорен.

В соответствии с пар. 2 гл. 9 ГК РФ отказная может быть признана недействительной или ничтожной, если:

  • нарушает права и интересы несовершеннолетнего (недееспособного);
  • была совершена лицом, не достигшим 14 лет либо недееспособным;
  • волеизъявление несовершеннолетнего 14–18 или ограниченно дееспособного не было подтверждено письменным разрешением законных представителей и органов опеки и попечительства;
  • заключалась под влиянием ложного убеждения, определяющего решение об отказе;
  • при подаче заявления наследник находился не в состоянии адекватно воспринимать действительность;
  • отказная была подписана не по свободной воле преемника (по отношению к нему или его близким было применено физическое и/или моральное насилие, угрозы, шантаж).

При умении доказать хоть одно из вышеперечисленных обстоятельств, отречение от наследства будет признано недействительным по иску самого отказавшегося или другого лица, права которого были данным отказом нарушены.

Руководствуются положениями, оговоренными в статьях 1157—1159. Порядок определяется Гражданским кодексом Российской Федерации. Разрешается не вступать в наследство, если оформить отказную, сославшись на правопреемника или не упоминая никого из родственников. Есть ряд условий, не позволяющих отказаться от наследуемого имущества:

  1. Наследство разрешается принять лицам, входящим в перечень претендентов по завещанию, по закону, по праву представления или наследственной трансмиссии.
  2. Порядок вступления в наследство предполагает, что преемник признан достойным. Недостойный наследник не имеет права принять ценности.
  3. Волеизъявление позволяет оформить отречение конкретному лицу, указанному в тексте завещания, если усопший предвидел подобную ситуацию.
  4. Процедура затрагивает интересы обязательного наследника первой очереди. И даже любой человек, которому предназначена обязательная доля, становится причиной запрета.

Есть прописанный перечень причин считать, что документы оформлены с нарушениями действующих норм/правил и принять наследство невозможно. В число таких случаев входят следующие ситуации:

  1. Грубо нарушены права несовершеннолетних и недееспособных наследников.
  2. Сделка оформлялась лицом, не достигшим совершеннолетия (18 лет) или малолетним (до 14 лет).
  3. Принять или не принять наследство ребенка решили без письменного разрешения опекунов и органов опеки.
  4. Решение принять или отказаться принималось под давлением, с помощью угроз или обмана.
  5. Бумаги оформлялись человеком, который не в состоянии адекватно реагировать на происходящее, будучи временно недееспособным.
  6. Лица, желающие принять часть наследства, угрожали, шантажировали, оказывали моральное воздействие, принуждая подписать отказной документ.

Документы и сделку в целом признают недействительными, если будет доказано наличие хотя бы одного случая из перечисленных выше.

Подается исковая жалоба в суд по месту нахождения оспариваемого имущества. Инициируется судебный процесс.

Судья после ознакомления с представленными доказательствами, изучив материалы, выносит постановление, где указано, кто должен принять право собственности (частично или полностью) и какова положенная доля. Повторно подобный иск рассматриваться не будет.

А для того, чтобы оспорить решение суда, пишется жалоба в арбитраж.

В соответствии со ст.1158 ГК РФ, наследник не может отказываться от части имущества, сохраняя при этом за собою право на получение остальной доли. Наследство не подлежит разделу до момента получения.

Дальше уже новый собственник имеет право делать все что угодно, в том числе и разделять имущество на несколько новых владельцев, но отказом это считаться не будет. В то же время, если наследник получает право на собственность из разных источников, то он может отказаться от некоторых из них.

Пример: Анна Петровна, внучка усопшего Ивана Ивановича и дочка погибшего Василия Ивановича, в один момент времени становится наследницей по закону (от Ивана Ивановича) и по завещанию (от Василия Васильевича). Она имеет право отказаться от одного, второго или от обоих вариантов наследства.

То есть передать свои права на имущества или по завещанию, или по закону или и там, и там. Но она не может получить квартиру от отца и машину от деда, отказавшись от дачи первого и земельного участка второго.

В числе первых свои права на наследственную массу заявляют сыновья и дочери, матери и отцы, а также переживший наследодателя супруг. Внуки и внучки могут принять наследство, только если умерли их родители до принятия наследства.

Вторыми к наследованию призываются дед, бабка, брат, сестра владельца имущества. По праву представления тут наследуют дети брата или сестры умершего.

Третью наследственную ступень представляют дяди и тети владельца имущества, а двоюродные братья и сестры наследуют в случае смерти своих родителей, не успевших должным образом оформить свои наследственные права.

Четвертую ступень составляют родители бабушек и дедушек ушедшего из жизни.

Следующая ступень – это двоюродный дед или двоюродная бабка наследодателя, а также двоюродный внук или двоюродная внучка.

Предпоследняя степень родства – двоюродные племянники, двоюродные дяди или тети, двоюродные правнуки и правнучки.

Последняя, седьмая очередь наследников – это неродные по крови лица, такие как отчим, мачеха, падчерица или пасынок.

В отношении наследства действует принцип универсального правопреемства. Это значит, что нельзя принять только имущество и права.

К имуществу и правам почти всегда прилагаются обязательства. И от этих обязательств отказаться нельзя.

Не переходят только те обязательства, которые были тесно связаны с личностью автора (например, обязательство написать произведение по авторскому договору или уплатить алименты ребенку).

Все остальные обязательства распределяются между претендентами. Если каждому досталась равная часть имущества наследодателя, то обязательства также разделяются поровну. В случаях неравного деления имущества больше долгов достается тому, кому передана основная часть наследства.

ВАЖНО . Ответственность по обязательствам умершего владельца имущества предполагается солидарная. То есть кредитор может потребовать от любого из наследников полного выполнения обязательства, а может обратиться ко всем в равной степени.

Причем даже если наследник выполнил доставшуюся ему часть обязательства, он все равно еще остается солидарным должником. Это продолжается до тех пор, пока остальные не исполнят свою часть обязательств.

Если один из правопреемников выплачивает полностью все долги наследодателя, то он получает право требования возмещения со стороны других наследников (за вычетом его доли в обязательстве).

По общему правилу, если после смерти наследодателя осталось несколько правопреемников, то они становятся долевыми владельцами этой недвижимости. Один из правопреемников может выкупить долю другого наследника или предложить в обмен на нее иное имущество (например, автомобиль).

При нормальных отношениях между наследниками они вправе проживать на полученной жилплощади совместно. Наследники, надлежащим образом оформившие недвижимость в собственность, вправе продать ее и поделить полученную сумму между собой.

В некоторых случаях происходить физическое разделение недвижимого объекта на части. В отношении квартиры это практически невозможно, поскольку предполагается возведение отдельного входа, санузла, кухни и пр. А вот в отношении частных домов такое часто практикуется.

Частичный отказ в дозволенных законом случаях (см. выше) совершается согласно положениям ст. 1157–1159 ГК РФ.

Первое, на что необходимо обратить внимание — это срок. Отречение от наследственных прав не может совершаться по истечении шести месяцев со дня их возникновения (смерти наследодателя).

Однако при фактическом вступлении во владение собственностью покойного срок этот можно продлить, если пропуск произошел по уважительной причине.

Если же приобретение наследства было оформлено у нотариуса, отказ от него должен быть осуществлен строго в рамках установленного интервала.

Второе — это выбор варианта отречения: в пользу других лиц или без указания правопреемников. Осуществление первого варианта недопустимо, если:

  1. Потенциальный выгодоприобретатель не входит в группу претендентов на наследование по закону или по завещанию (в т. ч. по праву представления или в порядке трансмиссии).
  2. Отказное наследство планируется к передаче недостойным наследникам .
  3. Преемнику, совершающему отречение, по завещанию подназначен наследник.
  4. Вся собственность завещана назначенным лицам.
  5. Предметом отказа является обязательная доля.

Третье — это непосредственно сама процедура отказа. Чтобы совершить ее, наследнику необходимо явиться к нотариусу, ведущему наследственное делопроизводство, и написать соответствующее заявление. При этом следует указать такую информацию:

  1. ФИО и местоположение нотариуса, собственные фамилия, имя, отчество (при наличии) и адрес — в «шапке» заявления.
  2. Данные о наследодателе (ФИО, адрес последней регистрации по месту жительства, дата смерти).
  3. Описание состава наследства.
  4. Указание основания правопреемства (по завещанию, закону, по праву представления, в порядке трансмиссии).
  5. Вариант отказа (безусловный или направленный в адрес конкретного наследника, с указанием его личных данных и основания наследования).
  6. Пометка об осведомленности с п. 3 ст. 1157 ГК РФ (о необратимости отказа).
  7. Личная подпись и дата.

Если наследственное дело ещё открыто не было, заявителю необходимо будет предоставить нотариусу пакет документов:

  • свидетельство о смерти
  • справка о снятии покойного с регистрационного учёта
  • завещание или документ, подтверждающий родство с наследодателем (последний предоставляется заявителем даже, если наследственное дело уже находится в производстве)
  • правоустанавливающие акты на наследственное имущество (договор дарения, приватизации, купли-продажи).
  • Отречение несовершеннолетнего или недееспособного преемника должен быть подкреплен согласием законных представителей и органов опеки и попечительства.

    Ст. 1159 ГК РФ допускает и другие способы подачи заявления:

    1. Почтовым отправлением нотариально удостоверенной отказной.
    2. С помощью представителя наследника, при наличии у него заверенной нотариусом доверенности (не требуется для родителей или опекунов несовершеннолетнего).

    Последствия дачи отказа необратимы. Нотариус не вправе впоследствии изъять заявление и аннулировать его, за исключением случаев, когда обратное утверждено судом.

    Согласно ст. 34 Семейного кодекса РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью.

    К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. (ч. 1 ст. 38 СК РФ). 1. При разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами (ч. 1 ст. 39 СК РФ).

    • Таким образом, касательно вашей ситуации, наследованию подлежат:
    • А) ½ доли кооперативной квартиры, приобретённой в первом браке: на другую ½ доли квартиры имеет право первая жена
    • Б) ½ стоимости автомобиля, приобретённой во втором браке: на другую ½ доли квартиры имеет право вторая жена.

    Наследование осуществляется по завещанию и по закону. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных Гражданским кодексом РФ (ст. 1111).

    Согласно ч. 1 ст. 1141 ГК РФ наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной кодексом.

    Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.

    Согласно ч. 2 ст. 1141 ГК РФ наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (статья 1146). Квартира наследуется (делится) в следующих частях:

    • А) ½ доли (50%) отходит первой жене
    • Б) ½ доли (50%) делится между всеми живыми наследниками первой очереди:
    • — от первого брака – 2-е совершеннолетних детей
    • — от второго брака – вторая супруга и несовершеннолетний ребёнок.
    • 50% / 4 = 12,5% доли на каждого наследника (не считая живых родителей, если они есть).
    1. А) Автомобиль приобретён в течение второго брака и является для второй супруги общим имущество, поэтому наследование происходит в следующем порядке:
    2. А) ½ доли (50%) отходит второй жене
    3. Б) ½ доли (50%) делится между всеми живыми наследниками первой очереди:
    4. — от первого брака – 2-е совершеннолетних детей
    5. — от второго брака – несовершеннолетний ребёнок.
    6. Таким образом, действия с машиной могут быть произведены с согласия всех её будущих собственников.


    Похожие записи:

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *